Наследственные права российских граждан в зарубежных странах

Также как и на территории Российской Федерации, за рубежом, после смерти гражданина РФ, могут возникать отношения по наследованию. Все случаи наследования на территории иностранных государства будут рассматриваться либо с точки зрения коллизионных норм законодательства страны смерти гражданина РФ, либо с точки зрения международных соглашений между страной смерти гражданина РФ и Российской Федерацией.

Договора о правовой помощи, заключаемые между Российской Федерацией и другими странами, по большей части определяется ряд основополагающих условий, таких как:

— право наследования любого движимого имущества в основном регулируется законодательством той страны, гражданином которой являлся наследодатель на момент смерти;

— право наследования любого недвижимого имущества, в основном регулируется законодательством государством, на территории которого находится имущество на момент смерти гражданина РФ.

Следовательно, по соглашениям о правовой помощи в отношении недвижимого имущества применяется закон местонахождения имущества, а в отношении движимого имущества закон гражданства наследодателя.

Если, гражданин Российской Федерации умер на территории иностранного государства, его движимое имущество, чаще всего, передается консулу РФ по официальному запросу, для того, чтобы он мог с ним распорядиться в соответствии с законами России. Тем самым, договора, устанавливают раздвоение режима имущества, в прямой зависимости от категории имущества применяются различные принципы применения наследственного права.

От этого же принципа разделения движимого и недвижимого имущества отталкивается консульская конвенция с СРВ, а также ряд прочих консульских конвенций, заключенных с другими странами.

Под недвижимым имуществом по российскому закону могут пониматься только постройки, ибо земля и земельные участки в Российской Федерации не являются объектом права частной собственности граждан. В других же государствах недвижимым имуществом могут быть и земельные участки. А вот движимое имущество — это, прежде всего, вещи, денежные суммы и прочее имущество. По договорам с Вьетнамом и Чехословакией этот вопрос разрешается по закону страны места нахождения такого имущества.

Правила об использовании тех или иных правовых норм страны, на территории которой находится имущество, к отношениям по наследованию есть в договорах, заключенных с другими государствами. Так, консульские договоры с Австрией, Финляндией и ФРГ устанавливают, что при наследовании недвижимого имущества применяется закон того государства, где оно находится. Помимо того, в договорах с Австрией и Финляндией предусмотрено еще и то, что закон места нахождения имущества может быть употреблен и при наследовании движимого имущества, если об этом ходатайствуют сами наследники.

Как замечалось несколько выше, договоры о правовой помощи обычно устанавливают, что производство по делам о наследовании движимого имущества исполняют органы того государства, гражданином которого был наследодатель, а в отношении недвижимого — органы страны, на территории которой это имущество находится (правила о компетенции органов). Согласно договорам о правовой помощи, способность лица составлять или отменять завещание устанавливается законодательством страны гражданства наследодателя, и форма завещания определяется этим законодательством. Однако для действительности завещания довольно, если оно будет соответствовать законодательству той страны, на территории которой составляется.

По договору о правовой помощи с Грецией предусмотрено, что завещание считается действительным с точки зрения формы, если при его составлении было соблюдено: законодательство страны, на территории которой оно было составлено; или законодательство страны, гражданином которой был наследодатель в момент составления завещания либо в момент своей смерти; или законодательство страны, на территории которой наследодатель имел в один из указанных выше моментов место жительства. Что касается недвижимого имущества, то здесь необходимо, чтобы было соблюдено законодательство страны, на территории которой оно находится.

В законодательстве РФ предусматривается, что меры к охране имущества умершего российского гражданина, принимает консул. Весь перечень действий консула РФ от отношения наследуемого имущества четко соответствует соглашениям Российской Федерации со страной пребывания консула.

Таким образом, если все наследуемое имущество или его часть соответствии с соглашением были переданы консулу, с тем чтобы он распорядился им в соответствии с законами РФ. То при распоряжении имуществом он руководствуется действующим российским законодательством. При этом действующие консульские конвенции, заключенные с другими государствами, прямо говорят о том, что консул обязан извещать о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают данные о наследственном имуществе. В случае смерти гражданина РФ на территории консульского округа, если он находился там временно, консулу передаются деньги и вещи, которые были при умершем в момент его смерти.

Согласно положениям консульской конвенции, заключенной с КНР, в случае смерти гражданина представляемого государства, временно находящегося в государстве пребывания. А также, если у умершего гражданина отсутствуют родственники или его законные представители в государстве пребывания, и к тому же оставленные умершим гражданином вещи никак не связаны с обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в государстве пребывания. Консул имеет полное право получать, сохранять и в дальнейшем передавать по назначению эти вещи.

Консульская конвенция, заключенная с Соединенными Штатами Америки, предусматривает, в частности, что консул имеет право принимать временную опеку над собственностью, оставленной умершим гражданином представляемого государства. Если умерший гражданин не оставил ни наследника, ни исполнителя завещания, при условии, что такая временная опека должна быть передана должным образом назначенному администратору.

Граждане Российской Федерации также имеют полное право на получение имущества составляющего наследство, если наследование открылось за рубежом. При этом права наследования, возникшие на основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются и в Российской Федерации. В практике в последние годы было достаточно большое число случаев, когда наши граждане признавались наследниками по праву того государства, которое применялось к наследованию.

Право российского гражданина быть наследником определенной очереди (при наследовании по закону) и получить соответствующую долю в наследованном имуществе по правилам иностранной правовой системы не зависит и не может зависеть от того, как этот вопрос решается в российском законе. На практике в ряде случаев имущество завещалось российским гражданам и организациям различными лицами, проживающими за рубежом.

В период разгара «холодной войны» в Калифорнии, Неваде, Айове и некоторых других штатах США были приняты законы, в силу которых право наследования находящегося в США имущества признается за проживающими за границей иностранцами лишь при условии взаимности. В ряде штатов практика применения этих законов пошла по пути применения принципа материальной взаимности. Так, законы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс и др. «о выгоде, пользовании и контроле» предоставили судам право отказывать в разрешении на выплату находящимся за рубежом наследникам и помещать их в депозит суда. Если суд придет к заключению, что зарубежный наследник не получит от наследства «выгоды или пользы» или «не приобретет контроля» в отношении наследства. Применение этих и подобных им законов в ряде случаев существенно ограничивало права наших граждан на получение причитающихся им наследственных сумм. В судебной практике на основе законов этих штатов доказывалось, что наследники в Советском Союзе не могут получать имущество, которое им достается по наследству, открывшемуся в США, ибо все это имущество якобы отбирает Советское государство. В связи с этим следует иметь в виду, что в настоящее время российские граждане ничем не ограничены в получении наследственных сумм из-за границы, эти суммы поступают в полное распоряжение наследников.

Важную роль в охране наследственных прав российских граждан за рубежом призваны играть консульские представители Российской Федерации. Если консулу становится известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в Российской Федерации российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях очень часто возникает необходимость незамедлительно принять срочные меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции, заключенные Российской Федерацией с Великобританией и Швецией, предусматривают, что в случае, если не находящийся в государстве пребывания консула гражданин представляемого государства имеет право или претендует на долю в имуществе, оставшемся в государстве пребывания после смерти лица любого государства, консул имеет право представлять интересы такого гражданина.

В консульской конвенции, заключенной с Китаем, указывается, что в подобных обстоятельствах консул без особой доверенности может представлять этого гражданина в судах и других органах государства пребывания. При этом представительство консула продолжается до тех пор, пока сам наследник не возьмет на себя защиту своих прав или не назначит своего представителя. Российские граждане обычно поручают ведение своих наследственных дел за границей Иностранной юридической коллегии. Право консула представлять граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали ведения своего дела какому-либо лицу, предусмотрено законодательством Российской Федерации. Так, консул выполняет и ряд других функций, касающихся наследования — он принимает меры к охране наследственного имущества, выдает свидетельства о праве наследования, принимает наследственное имущество для передачи находящимся в РФ наследникам.

Следует отметить, что в данном случае тоже имеется понятие о выморочном имуществе — имущество, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников. В иностранных государствах имущество признается выморочным, если у умершего гражданина (наследодателя) нет наследников по закону, и по каким-либо причинам им не было составлено завещание или завещание им было составлено, но оно было признано недействительным.

По российским законам в этих случаях имущество переходит к государству как наследнику, а в некоторых странах, в частности в США, Франции, Австрии и др., существует несколько другой подход: государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, то есть, поскольку это имущество является бесхозным, оно должно перейти к государству.

Различия в обосновании права государства на выморочное имущество имеют существенное практическое значение. Например, представим, что российский гражданин умер за границей, и у него нет никаких законных наследников. Если считать, что имущество должно перейти к государству как к наследнику, то имущество умершего гражданина должно перейти к Российскому государству. Если же считать, что это имущество должно перейти по праву оккупации, то оно должно перейти к тому государству, на территории которого этот гражданин умер или осталось его имущество. Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам, выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.

В подтверждении сказанного — в Многосторонней конвенции о правовой помощи стран СНГ от 22 января 1993 г. предусматривается следующее правило: «если по законодательству страны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство. То движимое наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государству, на территории которого это имущество находится».

Несмотря на многочисленные заключенные и действующие международные договора и конвенции — в данной области международного права все еще присутствуют сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, которые объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права.

Тема VII. Международное наследственное право

Коллизионные вопросы наследования

Международное наследственное право, характеризуется наличием иностранного элемента в наследственных отношениях. Иностранный элемент в наследственных отношениях проявляется в том, что: наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть гражданами различных государств, проживать в разных странах; наследуемое имущество может находиться в разных государствах; завещание может быть составлено за границей и т.п.

Появление международного элемента в наследственных отно­шениях объективно порождает основу для формирования трех групп коллизионных ситуаций. Коллизии возникают, например, в процессе наследования по закону, либо при осуществлении на­следования по завещанию, либо в силу тех различий, которые проявляются в сфере наследования движимого и недвижимого имущества.

Указанные вопросы решаются на основе статута наследования. Под статутом наследования обычно понимается определяемое на основании коллизионной нормы право (закон страны), которое подлежит применению ко всей совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части

При наследовании по закону в международной практике как правило используется два коллизионных принципа: «закон последнего места жительства наследодателя», «закон гражданства наследодателя».

Ключевой формой распо­ряжения имущественными правами остается институт завещания. Наследодатель посредством составления завещания может определить юридическую судьбу своего имущества. Однако при этом возникают вопросы обязательной доли в наследстве, за­щиты прав пережившего супруга и т. п. Все эти вопросы определяются на основе наследственного статута. В соответствии с наследственным статутом определяется завещательная дееспособность.

В сущности, выбор компетентного правопорядка при наследовании по завещанию уже предопределен пе­речнем тех коллизионных принципов, согласно которым регла­ментируются наследственные отношения в целом. Отметим здесь прежде всего право той страны, в пределах которой наследодатель обрел последнее место жительства на момент составления завеща­ния, а также правопорядок государства, гражданином которого наследодатель является.

Обращение к закону гражданства предусматривает различные варианты ответа на вопрос, когда осуществляется привязка на­следственных правоотношений к этому закону (в момент кончи­ны наследодателя или в период составления завещания). Привер­женность первому варианту демонстрирует Кодекс международно­го частного права Туниса, вступивший в силу 1 марта 1999 г. Законодательство Испании, напротив, сохраняет возможность вы­бора права той страны, гражданством которой наследодатель об­ладал в момент составления завещания.

Любое завещательное распоряжение, если оно составлено дее­способным лицом и приобрело необходимую юридическую силу, должно отвечать ряду признаков. Основополагающей в этом пла­не является форма завещания. Проблема установления права, подлежащего применению в отношении формы завещания, отли­чается известной сложностью. С одной стороны, действует общее правило, в соответствии с которым статут, применимый к насле­дованию, в целом определяет и форму завещательного распоря­жения. Вместе с тем завещание представляет собой особый вид односторонней гражданско-правовой сделки. Поэтому обращение к другому коллизионному принципу (закон той страны, где заве­щание было подписано) является вполне обоснованным. Эта кол­лизионная привязка известна судебной практике Великобритании, законодательной практике Литвы.

Третья группа коллизионных ситуаций связана с правовым режимом наследования движимого и недвижимого имущества. В международной практике объективно сло­жились различные способы разрешения возникающих при этом коллизионных ситуаций. Так, можно не разделять наследственную массу на движимое и недвижимое имущество и руководствоваться коллизионной привязкой, общей для всех видов вещей. В Ита­лии, например, это закон места пребывания наследодателя.

Вместе с тем возможен и иной вариант, когда классификация наследственного имущества на движимое и недвижимое все-таки производится. В таком случае формируются условия для возник­новения явления, которое нередко называют «расщеплением ста­тута наследования». Речь идет не о «расщеплении» коллизионной привязки (см. выше лекцию о расщеплении объема коллизионной привязки), а о различиях в коллизионно-правовом регулировании отношений по наследованию двух категорий объектов —движимых и недвижимых вещей и о дифференциации соответствующих правовых режимов для них.

Подобная дифференциация осуществляется на основе двух разных самостоятельных коллизионных привязок: одна (примени­тельно к движимым вещам) прикрепляет наследственное отноше­ние к закону домицилия наследодателя, вторая (если имеет место наследование недвижимого имущества) —к закону места нахожде­ния вещи.

Основным источником регулирования в этой сфере международного частного права в современных условиях является внутреннее законодательство государств. В России — это положения разд. VI части третьей ГК РФ (ст. 1224).

В отношении наследования для иностранных граждан установлен национальный режим.

С принятием части третьей Гражданского кодекса Россия попала в категорию тех государств, которые используют несколько критериев подчинения отношений по наследованию своему законодательству. Статут наследования определен ст. 1224 ГК РФ. Приведем п. 1 ст. 1224:

1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву».

Т.о. российское право исходит из двух статутов наследования:

1) к наследованию движимого имущества должно применяться право последнего места жительства наследодателя. Обращение к тер­мину «последнее» в ст. 1224 ГК РФ по отношению к приведенно­му коллизионному принципу дает основания полагать, что речь идет о «домициле» на момент смерти.

Критерий «последнее место жительства», очевидно, обозначает не просто пребывание лица, а нахождение его в конкретном месте (государстве) в течение довольно длительного временного интерва­ла. Именно нахождение, воспринимаемое как «проживание», и не­обходимо для возникновения соответствующей правовой связи на­следодателя с данным государством для прикрепления возникших наследственных отношений к соответствующему правопорядку. Раздел V части третьей ГК РФ, посвященный наследственному праву, устанавливает определенное изъятие из принципа применения к наследственным отношениям права места жительства наследодателя. Согласно ст. 1115, если постоянное место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за пределами России, местом открытия наследства в России признается место нахождения такого имущества.

2) к наследованию недвижимого имущества применяется право страны места нахождения этого имущества (lex rei sitae). Эти коллизионные нормы носят двусторонний характер. Аналогичная коллизионная норма содержится в соглашениях между Россией и Литвой, Россией и Молдовой, Россией и Польшей, Россией и Кубой, а также в многосторонней Минской конвенции стран СНГ о взаимном оказании правовой помощи от 22 января 1993 г.

В отношении недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр (воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты) в Российской Федерации, установлена односторонняя коллизионная норма, поскольку в ней содержится отсылка к российскому праву.

Рассмотренные выше коллизионные принципы, показывают изменение общего подхода к регламентации наследст­венных отношений: отказ от генеральной коллизионной привязки к личному закону наследодателя, применяемой ко всей наследствен­ной массе прежним законодательством. Предусмотрена возможность раз­дельного регулированию наследования движимых и недвижимых объектов. В подобных обстоятельствах наследственное правопреемст­во отдельных категорий имущества вполне может подчиняться раз­личным правопорядкам — как отечественному, так и иностранному либо правопорядкам двух разных государств.

В Российской Федерации законодательство по существу вос­производит общепринятую формулу о том, что завещание должно быть совершено лицом, обладающим дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Природа завещательной дееспособности отличается известной двойственностью. С одной стороны, спо­собность лица к составлению завещания представляет собой одно из проявлений его общей гражданской дееспособности и входит в содержание личного статуса. В то же время в практическом плане она проявляется лишь тогда, когда рассматривается как предпосылка действительности наследственных правоотношений. Разрешая возникшую коллизию, законодатель предусматривает отдельную коллизионную норму применительно к завещательной дееспособности и предпочитает согласовывать способность инди­вида к составлению завещания с требованиями того государства, где он проживал в момент его составления (п. 2 ст. 1224 ГК РФ):

Отдельная норма установлена и в отношении формы завеща­тельного распоряжения. Как указывает действующее законодатель­ство Российской Федерации, форма завещания также определяется в соответствии с законодательством той страны, где проживает на­следодатель в момент составления распоряжения на случай смерти.

В России в соответствии со ст. 1124 ГК РФ последняя воля инди­вида должна быть представлена в письменной форме вне зависи­мости от того, в каких обстоятельствах она совершается и какого имущества касается. Исключения из этого правила строго регла­ментированы законодателем (ст. 1129 ГК РФ). В виде общеобязательной нормы закон предусматривает, что за­вещателю следует удостоверить свое распоряжение.

Согласно действующему законодательству завещание не может быть признано недействительным в силу несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места состав­ления, акта отмены либо общим требованиям российского права. Таким образом, коллизионные принципы ст. 1224 ГК РФ призна­ют, что завещатель обладает относительной свободой выбора пра­ва, подлежащего применению к форме завещания или акта его отмены. Множественность коллизионных привязок создает свое­образные «цепочки» коллизионных норм в качестве гибких инст­рументов регламентации наследственных отношений.

«Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права».

Из этого следует ряд практически важных выводов, которые состоят в том, что для определения завещательной дееспособности гражданина не имеют значения такие обстоятельства, как то, что:

— завещание совершено не в той стране, где завещатель имел в это время место жительства, а в стране его временного пребывания или даже вне территории какого-либо государства (например, на морском судне во время плавания в открытом море);

— право страны места жительства завещателя в момент составления завещания может не совпадать с его личным законом в этот момент;

отношения по наследованию завещанного имущества могут определяться правом иного государства, чем то, которым в соответствии с п. 2 ст. 1224 определяется завещательная дееспособность этого лица (если место его жительства в момент составления завещания не совпадает с его последним местом жительства или с местом нахождения принадлежавшей ему недвижимости).

Следует отметить, что в договорах о правовой помощи, действующих в настоящее время для России, могут закрепляться иные коллизионные принципы, чем рассмотренные. Так, в договорах о правовой помощи с КНДР (1957), Румынией (1958), Венгрией (1958), Югославией (сохраняет свою силу также в отношении Словении и Македонии, 1962), Болгарией (1975), Польшей (1996), Вьетнамом (1998), Кубой (2000) в качестве общей коллизионной привязки указан закон гражданства наследодателя на момент его смерти (для решения вопросов наследования движимых вещей).

Наследственное право

Наследование по закону в зарубежных странах

Данный способ применяется в тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания (или не заключил наследственный договор), либо завещание (или договор) признано недействительным, либо завещание (или договор) не охватывает всего наследственного имущества. Как правило, во всех системах наследственного права наследниками по закону являются кровные родственники наследодателя и переживший его супруг. Призвание к наследству происходит согласно степени родства в соответствии с установленной законом очередности (степеней, класса, группы) наследников по закону.

Наследование осуществляется по принципу степени родства или по принципу линии родства. Например, во Франции призываются к наследованию по закону группы кровных родственников по разрядам (восходящим и нисходящим линиям родства). К первому разряду относятся дети наследодателя и их нисходящие потомки, ко второму родители наследодателя, его братья и сестры и нисходящие родственники этих последних, к третьему — восходящие наследодателя, кроме его родителей, к четвертому — боковые родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, кроме его братьев и сестер и их нисходящих. Наличие родственников предыдущего разряда устраняет от наследства последующие разряды.

При наличии наследников первого разряда переживший супруг получает по своему выбору либо право пожизненного пользования на все наличное имущество наследодателя, либо право собственности на одну четверть наследства. При наследовании вместе с родителями наследодателя переживший супруг получает половину наследства; другая половина делится пополам между родителями наследодателя. При отсутствии наследников по закону и по завещанию наследственное имущество переходит как бесхозяйное к государству, которое обязано его опечатать и произвести опись.

Если к моменту наследования по закону второго супруга нет в живых, к наследованию призываются родственники наследодателя, объединенные в семь классов. При этом ни один из наследников последующего класса не наследует, если на момент открытия наследства в живых находится хотя бы один из наследников предшествующего класса. Наследники по закону подразделяются на следующие классы: дети наследодателя и их нисходящие по праву представления; родители наследодателя; полнородные братья и сестры наследодателя и их нисходящие по праву представления; неполнородные братья и сестры наследодателя и их нисходящие по праву представления; бабушки и дедушки наследодателя; полнородные братья и сестры родителей наследодателя; неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. Особенность наследования также заключается в том, что все совершеннолетние нисходящие родичи наследодателя и его родители получают имущество в собственность, а все остальные наследники по закону — на праве доверительной собственности.

В случае отсутствия наследников по закону на момент открытия наследства все наследственное имущество переходит в качестве бесхозяйного имущества к государству.

Важной нормой наследственного права является установление порядка перехода наследственного имущества и ответственности наследников по долгам наследодателя. В частности, наследственное право стран континентальной Европы устанавливает обязательность составления описи наследственного имущества, а ответственность наследников ограничивается стоимостью наследства либо посредством возбуждения производства о банкротстве наследства.

Наследники по закону несут неограниченную ответственность своим личным имуществом по долгам наследодателя. При этом ответственность наследников и легатариев за долги наследодателя и за издержки, связанные с переходом наследства, является долевой — они уплачивают долги пропорционально приходящимся на каждого из них частям наследственного имущества. Ограничение ответственности наследников допускается только в случае принятия ими наследства под условием составления описи.

Наследники во Франции, выразив свое согласие с принятием наследства путем составления нотариального акта, принимают его безоговорочно или под условием составления описи наследства. Наследник вправе отказаться от наследства, совершив соответствующую запись в реестре. Срок для принятия наследства или для отказа от него установлен Французским гражданским кодексом в 30 лет. До истечения этого срока наследник, отказавшийся от наследства, вправе принять наследство, если только наследство не было принято другими наследниками и если такое принятое не затрагивает законные права третьих лиц на наследство, приобретенные по давности владения либо на основании сделок с попечителем непринятого наследства.

Если по истечении определенного срока со дня открытия наследства (3 месяца и 40 дней) никто из наследников не примет наследство либо все они откажутся от него, наследство считается непринятым. Над таким наследством назначается попечитель, который составляет опись наследства, отвечает по требованиям, предъявленным к наследству, управляет наследством. Принятие наследства после составления описи влечет ответственность по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости полученного наследником имущества. При этом личное имущество наследника не сливается с наследственным имуществом, и он сохраняет право на удовлетворение принадлежащих ему требований к наследственной массе наряду с другими кредиторами.

По нормам Германского гражданского уложения наследство переходит к соответствующему наследнику по истечении установленного для отказа срока, если только наследник не заявил до истечения этого срока о своем отказе от наследства. Срок для отказа от наследства по общему правилу составляет шесть недель и может быть продлен до шести месяцев, если только последнее место жительство наследодателя находилось за границей либо в момент открытия наследства наследник находился за границей. Отказ от наследства осуществляется путем подачи наследником в суд соответствующего заявления, которое должно быть занесено в протокол суда.

По общему правилу ответственность наследника по долгам наследодателя и другим обязательствам, обременяющим наследство, не ограничивается. Ответственность наследника может быть ограничена наследственным имуществом, если в целях удовлетворения наследственных кредиторов было установлено управление наследственным имуществом или возбуждено производство о его несостоятельности. Наследник вправе также отказать в требованиях наследственных кредиторов, если наследственное имущество исчерпано в результате удовлетворения требований наследственных кредиторов, привлеченных в порядке вызывного производства.

Ответственность наследника также может быть ограничена в результате составления описи наследства. Составление описи по общему правилу является лишь правом наследника, само по себе не влечет ограничения ответственности и направлено на облегчение определения состава и стоимости наследственного имущества как при расчетах с наследственными кредиторами, так и при управлении наследственным имуществом либо в ходе судебного производства о его несостоятельности.

В силу того что в странах общего права после открытия наследства наследственное имущество переходит не непосредственно к наследникам, а к особому лицу — личному представителю наследодателя, который либо указан непосредственно в завещании либо назначен судом, он именуется соответственно исполнителем завещания или администратором.

В качестве исполнителя завещатель может назначить физическое лицо или компанию, занимающуюся управлением имуществом. Преимущественно таким лицом может быть переживший супруг либо близкие родственники наследодателя. Если таких лиц нет, администратором может быть назначен кто-либо из кредиторов наследодателя либо особое должностное лицо.

В США, например, суды особенно тщательно контролируют процесс распоряжения наследством со стороны таких личных представителей, одобряя все основные юридически значимые действия по распоряжению наследством. Помимо этого, во многих штатах имеются специальные суды, юрисдикции которых подведомственны вопросы о завещаниях и наследствах.

Личный представитель, действуя на правах доверительного собственника, занимается ликвидацией наследственного имущества — выявляет и собирает имущество наследодателя, уплачивает долги наследодателя и причитающиеся с наследства пошлины, совершает иные действия, связанные с управлением имуществом. Произведя выплату долгов и иные обязательные выплаты, личный представитель передает оставшееся имущество наследникам по завещанию или по закону в соответствии с причитающейся каждому из них долей наследства. По требованию суда личный представитель обязан представить опись наследственного имущества и отчет об управлении наследством.

Таким образом, личный представитель от своего имени уплачивает долги наследодателя, тем самым ответственность наследников по долгам наследодателя исключается. Сам личный представитель не отвечает по долгам наследодателя своим собственным имуществом. По требованию кредиторов наследодателя или наследников взыскание может быть обращено на это имущество только в возмещение ущерба, причиненного в результате допущенных личным представителем злоупотреблений и упущений при управлении наследством.

Достаточной специфичными чертами обладают наследственные отношения в государствах исламского мира. Кратко назовем особенности правого регулирования наследования в данных странах:

  1. с учетом того обстоятельства, что в мусульманских странах государственная и религиозная власти не разделены, а влияние ислама на общественное развитие имеет определяющее значение, большинство правовых норм о наследовании носит характер актов толкования источников данной религии (Корана, Сунны);
  2. оформление завещания допускается в простой письменной форме, однако при этом требуется присутствие не менее двух свидетелей, являющихся лицами мусульманского вероисповедания либо четырех, не относящихся к таковым;
  3. согласно нормам наследственного права рассматриваемых государств переход имущества после смерти наследодателя в пользу «неправоверных» (лиц, не являющихся мусульманами) категорически запрещен;
  4. при составлении завещания устанавливается правило о запрете лишения наследства детей наследодателя;
  5. в завещании допускается указывать в качестве наследника государство, однако в таком случае доля переходящего к нему имущества не может составлять более трети от всего наследства;
  6. при наследовании по закону наследники распределяются на три очереди в зависимости от степени предполагаемой социальной близости (третья очередь является резервной);
  7. в отношении наследников по закону закреплено правило и неравенстве переходящих к ним долей, причем приоритет отдается старшему сыну и наследникам мужского пола;
  8. доля пережившей супруги рассчитывается по достаточно сложной формуле, предполагающей учет общего числа и пола наследников, наличие у супруги детей от данного и прошлого брака и др.;
  9. при отсутствии между несколькими наследниками, претендующими на получение одной вещи, раздел которой невозможен, соглашения (например, когда наследодатель указал в завещании трех наследников на автомобиль) устанавливается возможность определения собственника путем розыгрыша с последующей передачей компенсации другим наследникам.

НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Наследование имущества, находящегося за границей может осуществляться гражданами Российской Федерации. Процедура наследования в каждом случае индивидуальна. Это зависит от особенностей национального законодательства страны, на территории которой находится наследственное имущество и которая регулирует наследственные отношения. Прежде чем определить порядок наследования, необходимо ознакомиться с документами иностранного государства, содержащие коллизионные нормы. Коллизионная норма — норма права, которая указывает закон какого государства должен применяться к регулированию этого правоотношения. Существуют также международные акты, которые непосредственно регулируют отношения по наследству. Например, наследование имущества, находящегося за границей в странах СНГ регулируется Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.*

Похожие статьи по теме:

Согласно с абз. 1 п.1 ст. 1224 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) , движимое имущество наследуется в соответствии с законодательством той страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Недвижимое имущество наследуется в соответствии с законодательством той страны, где находится имущество ст. 1224 ГК РФ .

Наследование имущества, находящегося за границей: порядок действий

Необходимо установить степень своего родства по отношению к наследодателю. Это необходимо установить для того, что бы выяснить имеете ли Вы право на наследство. Также необходимо установить, что наследники предыдущей очереди отсутствуют либо отказались от наследства, либо лишены права наследования (ст. 1141 ГК РФ) . За границей, возможно, что очередность наследования отличается от очередности в Российской Федерации. Также нужно установить, что завещание не было изменено, отменено на день смерти наследодателя.

Действие 1. Необходимо собрать документы для открытия наследственного дела

Некоторые документы необходимо будет легализовать,** либо проставить апостиль***) :

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие основания наследования (документы, подтверждающие родственные отношения с умершим);
  • завещание с отметкой о том, что оно не отменялось и не изменялось, которая может быть проставлена по месту совершения завещания (если наследование происходит по завещанию);
  • документы, подтверждающие принадлежность имущества наследодателю (свидетельство права собственности, договоры купли-продажи, мены, дарения и приватизации, и т.д.);
  • документ, подтверждающий наличие вклада в банке (выписка со счета, пластиковая карта и т.д.);
  • справка о последнем месте жительства наследодателя.

Действие 2. Необходимо заявить о своих правах на наследство.

Данное действие необходимо совершить путем подачи заявления в уполномоченный орган по наследственным делам. Например, в России делами по наследству занимается нотариус, за границей, как правило уполномоченные органы, а в некоторых случаях и суды. Это необходимо сделать в срочном порядке, чтобы не пропустить срок, как в нашем государстве, так и в государстве, где находится наследственная масса.

  1. Необходимо дождаться истечения срока, установленного законом для вступления в наследство и получить документы для регистрации своего права. В России документ, который подтверждает право на наследство, открывшееся за границей, является свидетельство о праве на наследство.****
  2. Необходимо обратиться в орган, который открыл наследство за границей. Обязательно легализовать Свидетельство о праве на наследство с проставлением апостиля и подать его в соответствующий иностранный орган.

Таким образом, наследование имущества, находящегося за границей должно осуществляться не только в соответствии с требованиями законодательства нашей страны, но и законодательством иностранного государства. Чтобы с уверенностью вступить в наследство имуществом, находящимся за пределами территории нашей страны, Вам необходимо поручить это дело специалистам.

Образцы документов:

Ввиду широкого спектра рассматриваемых вопросов, нашей компанией разработана система «внутренний аналитик обращений». После получения запроса на консультацию, система автоматически распределяет заявки между юристами, для дальнейшей обработки.

У нас на сайте Вы можете найти образцы документов , а также оставить запрос на консультацию , воспользовавшись формой «звонок юристу» на главной странице, либо «заявка на консультацию» в разделе «КОНТАКТЫ».

Будем рады Вам помочь!

Использованная литература:

*«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 04.08.1994 N 16-ФЗ. (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) / «Бюллетень международных договоров», N 2, 1995,

**Легализация (от лат. legalis — законный) — 1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи. (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.» (ИНФРА-М, 2011)).

***Апостиль — apostille — формальная процедура удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати и штампа, которыми скреплен этот документ, установленная Гаагской конвенцией 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов… (Приказ МНС РФ от 28.03.2003 N БГ-3-23/150).

Принятие наследства российскими гражданами за границей

Спадкування майна за кордоном громадянином РФ породжує правовідносини як на території країни, де знаходиться майно, так і на території Російської Федерації. В результаті виникнення цієї обставини обидві держави показують свою зацікавленість в регулюванні порядку спадкування.

Спадщина за кордоном — питання, яке нерідко викликає прецеденти, оскільки законодавствами різних держав основні юридичні категорії спадкування розглядаються по-різному. Ряд відмінностей виникає, в першу чергу, на основі сімейних, культурних, національних і релігійних традицій.

Основні принципи спадкування

У США і Великобританії майно спадкодавця після смерті переходить до особистого представника спадкодавця на праві довірчої власності. Крім того, спадкоємці приймають всі боргові зобов’язання перед кредиторами і має право вступити у спадок тільки після розрахунку з ними. Законодавством США не передбачається наявність права на обов’язкову частку спадщини. Для мусульманських країн частка спадкоємця чоловічої статі в 2 рази більше частки спадкоємця жіночої статі. У Німеччині та Швейцарії крім заповітів законодавство передбачає договір про спадкування.
З вищесказаного нескладно зробити висновок, що оформлення спадкового майна за кордоном на практиці призводить до виникнення численних колізій. Для врегулювання цього питання необхідно з’ясувати, на основі права якої країни буде прийнято рішення.
Вибір компетентного правопорядку виконується на основі колізійних норм, які містяться в законодавстві зацікавлених в регулюванні спадкування країн, і залежить від наступних чинників:

  • громадянство власника майна;
  • місце знаходження майна;
  • місце складання заповіту.

Юридична практика виділяє два підходи у визначенні права.
Перший підхід передбачає єдність застосовного права, яке регулює відносини з приводу рухомого і нерухомого майна. Таким чином спадкування здійснюється в Чехії, Італії, Польщі, Німеччини.
Критерії, що визначають це право, — закон останнього місця проживання або закон громадянства. У Німеччині застосовується право визначається на основі ст. 25 введеного закону до ГГУ, згідно із законом громадянства спадкодавця на момент смерті.
Англія, Франція і Росія здійснюють процес успадкування на основі другого підходу, пов’язаного з поділом права в залежності від виду успадкованого майна. Спадкування нерухомого майна визначається правом країни його нахожденія- до рухомого майна застосовують закон громадянства спадкодавця або закон місця проживання.

Відповідно до Цивільного Кодексу РФ, відносини в сфері спадкування визначаються країною, в якій спадкодавець проживав безпосередньо перед смертю.

Винятком є лише успадкування нерухомості, розташованої в Росії. Її спадкування проходить по праву нашої країни. Якщо іноземний громадянин був власником нерухомості в Москві, спадкову справу буде відкрито в Москві, свідоцтво про спадковому праві видається виключно московським нотаріусом.
Якщо громадянин Росії був власником будинку в Швейцарії, то спадкову справу відкривають спадкоємці в Росії, нотаріусом видаються необхідні свідоцтва про право на спадщину. На документах обов’язково проставляється апостиль, тільки після цього вони можуть бути пред’явлені для відстоювання прав на майно за кордоном. Видача свідоцтва про спадковому праві на конкретне майно здійснюється нотаріусом за кордоном.

Спадкові права російських громадян в європейських країнах

У зв’язку з тим, що процес вступу в спадок регулюється законодавством країни, на території якої воно знаходиться, варто особливу увагу приділити розгляду питання успадкування в тій чи іншій країні. Нижчеописані особливості успадкування майна будуть в рівній мірі застосовні як до спадкоємців за заповітом, так і до спадкоємців за законом.
Ряд відмінностей криється у визначенні черг спадкоємців і умов успадкування. Німецьким цивільним укладенням (далі — ДКУ) передбачено п’ять черг спадкоємців:

  • перша категорія — прямі низхідні родичі спадкодавця;
  • друга категорія — батьки спадкодавця і прямі низхідні;
  • третя категорія — діди і бабки спадкодавця і прямі низхідні;
  • четверта категорія — прадіди і прабабусі спадкодавця і прямі низхідні;
  • п’ята категорія — прапрадіди і прапрабабки спадкодавця і прямі спадні.

§1931 ДКУ передбачає те, що пережив спадкодавця чоловік вправі успадковувати спадщини поряд з родичами першої черги і з родичами другої черги. У разі відсутності спадкоємців перших двох категорій, дідів та бабів успадкування рухомого майна переходить до чоловіка.
Існує і процедура відмови від спадщини, яка часто практикується в разі наявності боргів у спадкодавця, які згідно із законом повинні бути погашені, і лише решта спадкового майна переходить в право власності. Якщо спадщини недостатньо для погашення боргів, в його відношенні може бути відкрито конкурсне виробництво.

Цивільний Кодекс Франції встановлює, що успадковане майно переходить по низхідній лінії. Якщо родичі даної категорії відсутні, майно поділяють в рівних частинах між спадними по батьківській і материнській лінії. Законодавством передбачено також пункт про спадкування за бокової лінії.
Стаття 725 ЦК Франції визначає категорію тих, хто не може бути спадкоємцем і розпоряджатися майном, до їх числа належить той, хто ще не зачатий, помер громадянської смертю, і дитина, що народилася нежиттєздатним. Стаття 727 ЦК Франції розглядає категорію недостойних успадкування, яка в рівній мірі поширюється на спадкоємців з-за кордону, — це ті, хто засуджений за спробу заподіяти або заподіяння смерті спадкодавцеві, ті, хто проти померлого пред’явив кримінальне обвинувачення, яке в судовому порядку було визнано наклепницьким, а також повнолітній спадкоємець, який отримав відомості про вбивство спадкодавця і не повідомив про це.
Закон «Про спадкування» був прийнятий в Ізраїлі в 1965 р Своїми пунктами він визначає не тільки категорії спадкоємців, а й коло осіб, які не можуть претендувати на майно померлого, до їх числа відносяться засуджені за замах на вбивство або умисне вбивство спадкодавця, спадкоємці , засуджені за знищення, підробку або приховування останнього заповіту спадкодавця. У випадку з замахом на вбивство спадкодавець вправі в письмовій формі пробачити спадкоємця, даний пункт законодавства стосується як резидентів країни, так і спадкоємців за кордоном.

Спадкові права на території США

США — одна з небагатьох держав, де успадкування рухомого майна здійснюється на основі принципу взаємності в державі громадянства спадкоємців. Цей закон стосується тільки таких штатів, як Монтана, Орегон, Невада, Північна Кароліна, Айова і Каліфорнія. Цей принцип передбачає спадкові права громадян тільки тих країн, які надають права спадкування громадянам США. Підґрунтям таких дій стали закони, прийняті ще в 30-х роках 20 століття.
Якщо спадщину знаходиться на території Вісконсіна, Массачусетса, Монтани, закон про прийняття спадщини вимагає особистої присутності спадкоємців.

Особливості складання і відкриття заповіту

У ДКУ міститься ряд правил щодо заповіту. Обов’язкова умова визнання заповіту дійсним — приватне складання спадкодавця. Заповіт може мати відказ під отменітельним або відкладальною умовою. Якщо заповіт був складений на користь чоловіка, а шлюб розірвано або визнано недійсним, заповіт визнається недійсним.

Розділ майна між спадкоємцями з-за кордону може здійснюватися на основі власноруч написаного заповіту без спеціального посвідчення. У термінових випадках заповіт може бути посвідчений бургомістром. Якщо спадкодавець на момент складання заповідального документа знаходиться в надзвичайних обставинах і письмове складання документа було неможливо здійснити, воно може мати усну форму і озвучується в присутності трьох свідків.
Розділ майна після смерті спадкодавця в Ірані здійснюється на основі спадкування за законом. Спадкодавець не має права позбавити в заповіті спадкового права нікого зі своїх законних спадкоємців за винятком тих, які не можуть прийняти спадщину в передбачених законом випадках. Так, іновірець не може бути спадкоємцем немусульманина. До спадкоємства не залучаються особи, які вчинили умисне вбивство спадкодавця. Спадкоємцем не може бути чоловік, звинувачений в подружній зраді, також позбавлені спадкового права байстрюки. Заповіт може розподіляти не більше 1/3 майна, 2/3 капіталу переходять до спадкоємців за законом.

За кордоном щодо іноземних спадкоємців можуть існувати спеціальні положення. У Великобританії, США, Австралії та Канаді діє закон «Про торгівлю з ворогом». Відповідно до нього громадяни країни, яка перебуває в стані війни, в провадженні у спадкових справах вилучаються з національного режиму.

Статья написана по материалам сайтов: vuzlit.ru, studfiles.net, isfic.info, moskva-yurist.com, propravostory.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector